РУБРИКИ |
Кредитный договор |
РЕКЛАМА |
|
Кредитный договорp> 2) другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки.Впрочем, нужно принять во внимание, что едва ли в пользу «заемщика» суд истолкует тот факт, что в момент подписания договора банк не уклоняется от нотариальной регистрации, но, более того, оба контрагента, в том числе и «заемщик», уже в момент совершения сделки осознанно шли на нарушение ее формы. Чтобы избавиться от неприятностей, связанных с возможным обвинением сделок РЕПО в притворности, практика изобрела следующую правовую конструкцию, достигающую цели рассмотренных сделок (принципиально более надежное, чем при залоге, обеспечение исполнения обязательства должника его имуществом), но лишенную указанных недостатков. 2.1.2. Договор «обратно» продажи имущества с отлагательным условием Указанная правовая конструкция предусматривает одновременное заключение следующих договоров: 1. Кредитного договора. 2. Договора купли-продажи имущества. 3. Договора (предварительного договора) «обратной» продажи имущества под отлагательные условием, которым является факт возврата заемщиком банковского кредита с процентами в установленный срок. Следует отметить, что и прямой и «обратный» договоры купли-продажи
заключаются по одинаковой цене. Слабо мотивированный упрек в притворности
договора продажи (как прикрывающего якобы договор займа) легко отклоняются
утверждением, что данный договор (точнее, совокупность договоров купли-
продажи – «прямой» и «обратный») не маскирует фактический залог, а
представляет собой особый, не упомянутый в Гражданском Кодексе способ
обеспечения обязательств. При своевременном возврате кредита и уплате
процентов стороны обязаны исполнить договор «обратной» продажи, в
результате чего имущество передается «заемщику», в противном случае
отлагательные условие не наступает и обязанности по сделке «обратной»
продажи также не возникает, а имущество остается в собственности А приведенной схеме обнаруживается, на первый взгляд, явное
несоответствие закону характера отлагательного условия в договоре Однако это не так. Приведенная норма говорит только о правовых последствиях недобросовестных действий стороны сделки. Но здесь нет недобросовестности, действия заемщика не противоречат нормам права и нравственности, а значит, и не могут повлечь последствий, предусмотренных п. 3 ст.157 ГК. Аналогичным образом в качестве обеспечения можно использовать договор купли – продажи заемщика кредитору под отменительным условием. 2.1.3. Доверительная передача заемщиком права собственности на свое имущество кредитору Такая передача основывается на договоре купли – продажи, реже – дарения. Механизм действия этого способа схож с ранее рассмотренным. В случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств стороны расторгают заключенные договоры. А в случае не исполнения имущество остается в собственности банка на непосредственное время. Но к возрасту имущества банк в любом случае не может быть принужден, поскольку это обязательство не закреплено в письменной форме. В отличии от обычных способов обеспечения подобная сделка
предполагает возможность наступления неблагоприятных последствий для
заемщика не только в случае его неисправности, но и при полном и
своевременном возврате им кредита (при недобросовестности кредитора). Единственный правовой способ защиты, к которому может прибегнуть исправный заемщик в случае недобросовестности кредитора – это добиваться применения последствий недействительности притворной сделки к заключенным договорам купли-продажи или дарения. В заключение необходимо сказать, что рассмотренные способы передачи
собственности на имущество должника кредитору в обеспечение исполнения его
обязательств по кредитному договору являются результатом недостатков Закона Такова была первоначально существовавшая в римском праве форма залога
fiducia cum creditore, состоявшая в том, что «…должник передал в
обеспечение долга вещь на праве собственности с оговоркой, что в случае
удовлетворения по обязательству, обеспеченному залогом, заложенная вещь
должна быть предана обратно в собственность «должника». В современных
правовых системах аналогом такой формы залога является институт
обеспечительного присвоения (Sicherungsubereignung) в праве ФРГ,
выработанный судебной практикой в обход закона, институт mortgage в англо-
американском праве, институт доверительного отчуждения имущества во Как видим, фактически такой вид «залога» существует и в отечественной практике. Основная же проблема его применения связана с отсутствием полной ясности относительно допустимости с точки зрения закона некоторых из приведенных выше квазизалоговых конструкций. Эта неопределенность должна быть разрешена судами либо на законодательном уровне. 2. Применение банковской гарантии и договора поручительства в банковской практике Сильная зависимость исполнения обязательств от субъективного желания обязанной стороны лишает их устойчивости, необходимой для гражданского оборота. Исправить это можно, приняв на стадии заключения договора специальные меры правового характера. Действующим законодательством (глава 23 Гражданского кодекса РФ) предусмотрен открытый перечень из шести имущественных способов исполнения обязательств, который позволяет использовать и другие, прямо не указанные в законе способы, не противоречащие принципам гражданского законодательства. Закон не ограничивает круг обязательств, которые могут быть обеспечены таким образом. Тем не менее практика показывает, что наиболее часто способы обеспечения исполнения обязательств применяется в правоотношениях с участием банков. В то же время в банковской практике эти способы наиболее активно используется в работе кредитных служб (в основном при предоставлении кредитов юридическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью). Мировая финансовая литература относит к обеспеченным кредитам те,
которые наряду с прямым платежным обязательствами заемщика имеют
дополнительные (альтернативное) кредитное обеспечение: финансовое, товарно Рассмотрим некоторые практические аспекты применения в банковской практике правовых способов обеспечения обязательств, связанных с привлечением дополнительного должника. Особое внимание здесь следует уделить использованию поручительства и
банковской гарантии как способа предоставления кредита. обеспечительный
принцип, который позволяет объединить их в особую группу, заключатся в том Банк, как и любое другое лицо, может использовать поручительство и банковскую гарантию как способы обеспечения исполнения обязательств или как форму кредитования. Это значит, что при предоставлении клиентам кредитов банк может выступать как лицо, принимающее поручительство или банковскую гарантию (кредитор принципала), или как лицо, принимающее на себя ответственность за клиента перед третьими лицами (поручитель, гарант), то есть лицо, кредитующее клиента. В качестве гаранта или поручительства банк выдает клиенту кредит, который раньше назывался гарантийным и, подвергался специальной регламентации в Уставах кредитных учреждений, что придавало ему особое значение, объяснимое экономической эффективностью его применения. Выдавая гарантийный кредит, банк не отвлекает собственные кредитные средства, а дает возможность клиенту получить их от третьего лица. И так как кредитор по основному обязательству клиента приобретает право общего залога на имущество банка, последнему необходимо обеспечить свои интересы каким-либо имущественным способом, например залогом. Имея право предъявления регрессивного требования к лицу, за которое он выполнил обязательство, банку особенно необходимо получить наиболее полные сведения о своем клиенте. Принимая поручительство или банковскую гарантию за третье лицо, банк фактически получает еще одного вспомогательного должника, на добросовестность и платежеспособность которого он рассчитывает. Первым шагом при выдаче или принятии гарантии (поручительство)
должно быть решение банка о возможности работы с клиентом, которое однако,
не создает никаких юридических отношений между банком и клиентом. Повышенного внимания юристов и работников кредитных служб требуют вопросы, связанные с порядком оплаты кредита и вступлением в силу гарантийных обязательств. В договоре на предоставление поручительства в обязательном порядке должны найти отражение следующие моменты: 1. Порядок и срок согласования поручителем и бенефициаром условий договора поручительства; 2. Порядок заключения и вступления договора в силу; 3. Порядок предоставления и юридического оформления обеспечения исполнения обязательства принципала перед поручителем; 4. Срок и размер оплаты принципалом услуг поручителя по оформлению договора поручительства; 5. Размер и порядок внесения принципалом платы за пользование средствами поручителя с момента исполнения им договора поручительства, и до удовлетворения принципалом регрессивных требований поручителя; 6. Порядок предъявления регрессивных требований и возмещения понесенных поручителем убытков. Так как этот договор строится на соединении условий договора комиссии и кредитного договора (договора на открытие кредита в форме поручительства), существенными для него будут условия о том, что: 1. поручитель открывает кредит принципала путем предоставления поручительства перед бенефициаром на определенных условиях и в определенной сумме; 2. поручитель от своего имени совершает сделку с бенефициаром; 3. принципал вернет деньги, полученные в кредит, внесет плату за пользование ими и возместит поручителю расходы по выдаче поручительства, а также все возможные убытки, связанные с исполнение обязательства. Сумма, которую банк запрашивает с клиента за предоставление гарантии или поручительства, складывается из платы за оформление и платы за пользование кредитом, которая варьируется в зависимости от вида ответственности поручителя. Если клиент не воспользовался поручительством, плата за пользование кредитом ему может быть возмещена полностью либо частично, но может и не возвращаться вовсе, так как это зависит от правил банка. Наиболее удобный для банка способ оплаты услуг по предоставлению поручительства или гарантии – единовременный платеж. Важно, чтобы клиент оплачивал эти услуги после согласования банком-поручителем и кредитором принципала условий договора поручительства или после согласования банком- гарантом и кредитором принципала условий гарантии, если выдается именная банковская гарантия. Банк-гарант должен убедиться, что плату за оформление и пользование гарантией внес именно принципал. Если же она внесена по просьбе принципала каким-либо другим лицом, не связанным с ним договорными отношениями, банк обязан возвратить полученную сумму по требованию плательщика. Договора между принципалом и поручителем на предоставление
поручительства может и не быть – на практике он встречается довольно редко. В соответствии со ст.361 ГК поручительство представляет собой
договор, в силу которого поручитель обязывается пред кредитором другого
лица отвечать полностью или в части за исполнение обязательства должником. Поручительство является акцессорным (дополнительным) обязательством
по отношению к основному долгу и существует постольку, поскольку существует
основной долг. Естественно, что с отпадением основного долга (в частности,
если недействительно основное обязательство) поручительство прекращается. Договор поручительства под страхом недействительности должен быть совершен в письменной форме (с. 362 ГК). Он может быть заключен путем: 1. составления одного документа, подписанного сторонами – поручителем и кредитором; 2. обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установит, что документ исходит со стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК). Для возникновения обязательства нужен именно обмен документами, при этом ответ (акцепт) лица, которому было направлено предложение (оферта), должен быть полным и безоговорочным (п.2 ст.438 ГК). Молчание или конклюдентные действия, то есть такое поведение лица, из которого явствует его воля совершить сделку, не принимается в качестве ответа на предложение заключить договор поручительства, так как на этот счет нет прямого указания закона или иного правового акта (п2 ст. 438 ГК). Если кредитор, получивший оферту поручителя, обратится к последнему с
требованием выполнить условия договора, такие действия не будут считаться
действиями по выполнению указанных в оферте условий договора. Дело в том,
что предъявление такого требования – организационное действие, направленное
на получение платежей от другой стороны, то есть это действие,
управомоченной, а не обязанной стороны. Следовательно, положения п.3 ст. Если кредитор не ответил на предложение заключить договор, договора поручительства не возникает. Сторона, сделавшая предложение, должна ждать ответа в течение нормально необходимого для этого времен, если в самом предложении не указан срок для ответа. После истечения указанного срока выдавшая оферту сторона уже не считается связанной обязательством. Если получен ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 ГК). Лучшее, что можно посоветовать практикам, - оформлять договор поручительства путем составления родного документа, подписанного сторонами. В соответствии с п.1 с. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В отношении договора поручительства существенными условиями, без которых он считается незаконным, будут: 1. четкое указание, за кого было выдано поручительство; 2. данные, позволяющие идентифицировать основное обязательство между должником и кредитором. Если в договоре не указан объем ответственности поручителя (то есть степень распространения поручительства на долг): отвечает ли
поручитель за исполнение обязательства должником полностью или частично Стороны в договоре могут предусмотреть и субсидиарную (дополнительную)
ответственность поручителя, при которой он отвечает перед кредитором за
неисполнение или ненадлежащие исполнение должником обязательства в той
части, которая определена договором поручительства. Раньше основание
применения субсидиарной ответственности порождало споры между сторонами из-
за разной трактовки, но теперь эти противоречия сняты. При субсидиарной
ответственности кредитор приобретает дополнительного должника, то есть к
нему можно обращаться только при недостаточности средств у основного
должника (п.6 ст. 68 основ Гражданского законодательства Союза ССР и
республик). Однако обращение взыскания на имущество основного должника –
процедура довольно долгая, поэтому в практике арбитражных судов
недостаточность средств у основного должника стали трактоваться как
недостаточность у него только денежных средств (письмо Высшего Арбитражного Пунктом 1 ст.399 Кодекса предусмотрено, что основанием обращения к
поручителю, несущему субсидиарную ответственность с должником, является
отказ основного должника удовлетворить требование кредитора или неполучение
кредитором от должника в разумный срок ответа на предъявленное требование. Взыскать средства с основного должника в бесспорном порядке без
распоряжения клиента можно только по решению суда, если иное не
предусмотрено законом или договором между банком и клиентом (п.2 ст. 854 Обязательство должника может быть обеспечено вещной гарантией Договор поручительства прекращается по одному из пяти оснований,
указанных в ст. 367 ГК: Согласие поручителя на изменение основного обязательства, в обеспечение которого выдано поручительство, может быть выражено несколькими способами. Во-первых, путем согласования поручителем, кредитором и должником изменений, вносимых в обеспечиваемый договор, и подписания единого документа тремя сторонами. Во-вторых, путем подписания дополнения к договору поручительства, в котором указывается, что поручителю известны новые изменения основного договора и он согласен отвечать за должника на изменившихся условиях. В-третьих, возможно предварительное согласование с поручителем. Например, в тексте договора поручительства поручитель обязывается отвечать за возврат кредитов, уже выданных или которые могут быть выданы заемщику в определенный период, в установленном размере и за уплату процентов, а в тексте договора поручительства нет ссылки на конкретный кредитный договор. Поручитель по такому предварительному согласованию заранее исходит из возможности предоставления банком кредита на любых условиях, то есть поручитель принимает на себя обязанность погасить основную задолженность и проценты, не устанавливая каких-либо ограничений и не требуя согласования с ним условий кредитного договора. В этом случае кредитор и должник могут по взаимной договоренности изменять размер платы за кредит. С учетом практики делового оборота законодатель ввел в ст. 367 ГК совершенно новые положения, касающиеся порядка определения срока, на который дано поручительство. Когда стороны не определили в договоре поручительства срок его действия, поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. В том случае, если стороны по основному обязательству определили срок его исполнения моментом востребования или не определили вовсе, поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Банк может выступать в договоре поручительства как кредитор по
основному обязательству, обеспеченному поручительством, или как поручитель. Но банки чаще принимают поручительства по обязательствам клиентов, чем сами являются поручителями. В современном законодательстве нет ограничений по субъектному составу лиц, которые могут выступать поручителями, то есть поручителем может быть любое лицо — юридическое или физическое, которое по финансовым и другим принятым в банковской практике характеристикам соответствует требованиям банка. Право коммерческих банков выдавать банковские гарантии первоначально
было закреплено в Законе от 2 декабря 1990 года "О банках и банковской
деятельности в РСФСР". Затем это право получило более подробную
регламентацию в § 6 "Банковская гарантия" главы 23 Гражданского кодекса Такой вывод не основан на законодательстве, так как ни один акт не содержит запрета для банка быть поручителем, то есть предоставлять клиентам гарантийный кредит. Наоборот, выдача за третьих лиц поручительств, гарантий и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, является в соответствии с п. "е" ст. 5 Закона "О банках и банковской деятельности в РСФСР" одной из банковских операций. На основании ст. 368 ГК банковская гарантия представляет собой выданное гарантом по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму по представлении последним письменного требования о ее уплате. Содержанием обязательства по гарантии всегда является надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром. Существенными условиями обязательства гаранта являются: а) указание, за кого оно выдано. Сведения должны быть указаны с такой степенью четкости, которая бы позволила безошибочно идентифицировать принципала; б) пределы обязательства гаранта, то есть сумма, на которую выдана гарантия. Должна быть указана именно сумма, а не порядок ее определения, так как гарантия независима от основного обязательства; в) срок действия гарантии. Гарантия носит самостоятельный характер, то есть в силу ст;370 ГК
обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними
от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она
выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Из
этого следуют два вывода: Реализация гарантии происходит в результате одностороннего принятия решения бенефициаром, то есть исключается возможность возникновения каких- либо споров. В соответствии со ст. 374 Кодекса требование бенефициара по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с указанием, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия, и с приложением указанных в гарантии документов. Гарант вправе отказать бенефициару, если предъявленное требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантиий ( 1 ст. 376 ГК). Однако это требование закона не исключает выдачу гарантии, по которым
гарант исполняет свое обязательство без предъявления бенефициаром каких-
либо документов, а только по простому письменному требованию. Если иное не предусмотрено гарантией, она вступает в силу со дня ее
выдачи, не может быть отозвана гарантом, а право требования по ней не может
быть передано другому лицу (ст. 371-373 ГК). Гарантия направляется в адрес бенефициара с просьбой подтвердить ее получение, а копия этой гарантии передается клиенту, выдавшему поручение на ее выдачу. На основании Плана счетов бухгалтерского учета в банках Российской Гарантия прекращается и снимается с учета после уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, с окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана, при отказе бенефициара от своих прав по гарантии и возвращении ее гаранту, при получении письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств ( 1 ст. 378 ГК). По ряду причин при выдаче банковских гарантий особенно важно заключать
договоры на предоставление гарантии. Во-вторых, в соответствии с п 2 ст. 369 ГК принципал должен уплатить гаранту вознаграждение за выдачу гарантии. Удобнее всего порядок и размер оплаты согласовать в этом договоре. Гаранту удобнее определить в гарантии, что она вступает в силу с момента оплаты, то есть банковская гарантия оформляется как сделка под отлагательным условием. Однако это вызывает недовольство бенефициара, которому необходимо в этом случае требовать от принципала платежные документы с отметкой об оплате и возвращать гарантию, если она не вступила в силу. Для гаранта это также неудобно, так как ему необходимо провести гарантию по счету 9925 в день выдачи, хотя он не знает, принята она или нет. Поэтому лучший способ — это получение платы за выдачу гарантии, а затем собственно выдача. При таком порядке выдачи гарантий может потребоваться согласование условий гарантии бенефициаром. В-третьих, в случае, если в гарантии предусмотрена ответственность
гаранта за нарушение им обязательства перед бенефициаром, гарант лишается
права требовать от принципала этих сумм, если не предусмотрит такое право в
договоре на предоставление гарантии. 3. Оценка банковского кредитного риска На основании Положения по анализу кредитоспособности заемщика банк определяет финансовое состояние предприятия. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимися в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования. Важнейшей характеристикой, отражающий финансовое положение, является его платежеспособность. Коэффициент платежеспособности. К = оборотные активы = раздел II Краткосрочные раздел VI- (стр. 640 + 650 +660) обязательства Рекомендуемая величина этого коэффициента должна находиться в пределах от 2 Коэффициент срочной ликвидности - частный показатель общего коэффициента покрытия К = ДС + кФВ+Дебит.задол-ть плат.по которым ожид. в теч-ии 12 мес. Краткосрочные обязательства Рекомендуемая величина этого коэффициента должна находиться в пределах от 0.3 до 0.7 3 Коэффициент абсолютной ликвидности - отражает долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств . К = ДС + ДФВ = стр.250+стр.260 Рекомендуемая величина этого коэффициента должна находиться в пределах от 4 Коэффициент ликвидности при мобилизации средств - характеризует степень зависимости платежеспособности предприятия от материально производственных запасов и затрат с точки зрения необходимости мобилизации денежных средств для погашения своих краткосрочных обязательств К = запасы и затраты = стр. 210+220 Краткосрочные VI- (стр.640+650+660) Обязательства
Коэффициент финансовой устойчивости Оценивается по соотношению собственных и заемных средств в активах предприятия 1 Коэффициент автономии К авт = капитал и резервы = р.IV Стоимость активов стр.399 Рекомендуемая величина этого коэффициента должна быть более или равный 0,6 2 Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала К = Заемные средства Капитал и резервы Рекомендуемые значения данного коэффициента менее 0,7 Коэффициент обеспеченности собственными средствами - характеризует наличие собственных средств у предприятия, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости К = Собственные средства Оборотные активы Рекомендуемое значение - более 0,1 Вероятность банкротства - коэффициент, рассчитываемый при помощи 2-Счета Э, Ъ = 1,2Коб + 1,4Кнп + 3,ЗКр + 0,6Кп + 1,0Кот, где Коб = текущие активы Всего активов Кнп = Нераспределенная прибыль Всего активов Кр = балансовая прибыль Всего активов Кп = Рыночная стоимость акц-ного капитала Краткосрочные обязательства Кот = Выручка от реализации Всего активов
В зависимости от финансовых показателей заемщика, клиенты группируются по классам кредитоспособности К первому классу относят фирмы, имеющие устойчивое финансовое положение, пользующиеся великолепной репутацией, безупречно выполняющие все предыдущие кредитные соглашения, имеющие финансовые показатели выше среднеотраслевых с минимальным риском не возврата кредита. Ко второму классу относят клиентов, с удовлетворительным финансовым
положением, достаточно хорошо осуществляющих свою деятельность и имеющих К третьему классу относят клиентов, имеющие показатели на уровне ниже среднеотраслевых, с повышенным риском не возврат? кредитов, с неудовлетворенным финансовым положением. Коэффициенты и показатели на уровне средних величин являются основанием отнесения заемщика ко второму классу, выше средних - к первому классу, ниже средних - к третьему классу. 3. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА 3.1.Ответственность за нарушение обязательств по кредитному договору Формами ответственности за нарушение кредитного договора является неустойка и возмещение убытков. Поскольку законодательство не содержит норм, которые устанавливали бы неустойку за указанные нарушения, то она носит исключительно договорной характер. За нарушение сроков возврата полученного кредита клиент, как правило обязан уплатить банку повышенные проценты. Прежде всего необходимо определить правовую природу повышенных
процентов за пользование банковским кредитом. Представляется, что существует три возможных варианта решения вопроса о природе повышенных процентов за пользование банковским кредитом. Во-первых, можно рассматривать повышенные проценты как неустойку за нарушение срока возврата кредита. В этом случае при взыскании повышенных процентов следует применять сокращенный шестимесячный срок исковой давности. Во-вторых, можно рассматривать повышенные проценты как сложный правовой институт. Можно сделать вывод, что они состоят из "обычных" процентов, которые, как указано выше, являются вознаграждением за пользование средствами банка, и неустойки за нарушение срока возврата кредита в части, превышающей обычные проценты. Тогда при взыскании части повышенных процентов, равной обычной процентной ставке, уплачиваемой в пределах срока пользования средствами банка, необходимо применять общий трехлетний срок исковой давности, а при взыскании неустойки -сокращенный. В-третьих, можно рассматривать повышенные проценты как вознаграждение за предоставленные клиенту заемные средства, которые он обязан уплачивать после истечения срока возврата кредита. В этом случае для взыскания суммы повышенных процентов применяется общий трехлетний срок исковой давности. Стороны вправе в договоре определить правовую природу повышенных
процентов. Если они этого не сделали, то повышенные проценты следует
рассматривать как правовое образование, имеющее сложный характер, т.е.
состоящее их обычных процентов и неустойки. Этот вывод основан на правовой
природе кредитного договора, который, в отличие от обычного договора займа,
разновидностью которого он является, предоставляется именно с целью
получения вознаграждения. В случае не возврата в срок ссуды клиент
продолжает пользоваться заемными средствами, что свидетельствует о
фактическом продолжении кредитования. За это клиент должен платить
вознаграждение. Кроме того, что он нарушил обязательство вернуть в срок
средства банка, за это он должен уплатить банку неустойку (ст.66 и 68 Основ
гражданского законодательства). Не случайно во многих кредитных договорах
стороны указывают, что при нарушении срока возврата кредита клиент обязан
уплатить банку не повышенные проценты, а пенни за просрочку платежа. При
этом проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в
обычном порядке. Например, такое условие было включено в кредитный договор Из сказанного выше следует сделать еще ряд выводов. В соответствии со
ст. 107 Арбитражного процессуального кодекса РФ, утвержденного
постановлением Верховного Совета РФ от 21 февраля 1992 г., арбитражный суд
вправе уменьшить неустойку, подлежащую взысканию с ответчика. Таким образом, если кредит был предоставлен предпринимателю на цели предпринимательской деятельности, то повышенные проценты в части, превышающей обычные проценты, должны взыскиваться вне зависимости от вины заемщика в несвоевременном возврате кредита. Повышенные проценты в части, превышающей обычные проценты, должны
начисляться за каждый день просрочки возврата кредита. Этот вывод сделан
также на основе изучения техники начисления банковских процентов. На основании изложенного можно сделать еще один вывод: взыскание процентов за пользование банковским кредитом (как обычных, так и повышенных) должно осуществляться по день фактического возврата кредита. Следовательно, если арбитражный суд вынес решение о взыскании непогашенного в срок кредита и процентов по нему (как простых, так и повышенных) на дату заявления претензии, то истец (коммерческий банк) не лишается возможности предъявить повторный иск о взыскании процентов за пользование кредитом, начисленных с даты вынесения первого решения арбитражного суда по дату фактического возврата кредита. Иначе и быть не может, ведь после вынесения решения до его фактического исполнения истекает определенный период времени, в течение которого клиент фактически продолжает пользоваться средствами банка. Поэтому банк может предъявить иск о взыскании процентов за период времени, истекший после вынесения первого решения. Процессуальное законодательство не допускает повторное предъявление
иска, если точно такой же иск по тому же предмету и тому же основанию уже
был рассмотрен арбитражным судом. Однако указанное правило не относится к
рассматриваемой ситуации. Банк -истец имеет право требовать взыскания
процентов за пользование кредитом за период времени, который не мог быть
учтен арбитражным судом при вынесении первого решения, т.е. его требование
по второму иску (иначе предмет иска) отличается от первоначального. В своем письме от 26 января 1994 г. № ОЩ-7/ОП-48 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров" Высший Арбитражный суд РФ предложил более простое решение проблемы взыскания банковских процентов. Банк вправе включить в исковое заявление требование о взыскании суммы процентов на дату фактического возврата долга. Если арбитражный суд признает требования истца подлежащими удовлетворению по существу, то у него нет оснований отказывать банку именно в таком способе их реализации. Однако для этого необходимо, чтобы претензия, заявленная заемщику, отвечала следующим требованиям. В нее должны быть включены данные о размере требований банка на момент предъявления претензии, о сумме, на которую начисляются проценты, о сроке, с которого они начисляются, а также требование об уплате процентов на день фактической уплаты долга. Если же в претензии требование об уплате процентов по день фактического возврата долга не содержится, то коммерческий банк может воспользоваться правом, предоставленным ему ст.30 Арбитражного процессуального кодекса РФ, и увеличить размер своих исковых требований непосредственно в процессе рассмотрения спора. В этом случае арбитражный суд должен взыскать проценты в твердой сумме на день вынесения решения. Кроме повышенных процентов или пени за несвоевременный возврат ссуды,
кредитные договоры очень часто предусматривают ряд санкций иного характера. В соответствии с условиями кредитного договора банк отвечает за несвоевременную выдачу кредита. Если кредитным договором специально не предусмотрена ответственность за нарушение этой обязанности банка, то его ответственность заключается в возмещении убытков, причиненных клиенту. Ответственность клиента и банка является полной, т.е. виновная сторона обязана возместить своему контрагенту убытки в полном объеме. включая неполученные доходы, если кредитный договор не содержит условия, предусматривающего ограниченный характер ответственности обеих или одной стороны. 3.2. Проблема отсроченных кредитов Одним из наиболее сложных на практике является вопрос о включении в себестоимость сумм кредитов и процентов по ним, срок возврата которых изменен по соглашению сторон, то есть отсрочен или пролонгирован. Этот вопрос неоднозначно решается и во взаимоотношениях коммерческих банков с налоговыми инспекциями. Налоговые инспекции считают, что суммы процентов по отсроченным или пролонгированным кредитам должны выплачиваться за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты всех налогов и других обязательных платежей в бюджет. Предприятия же полагают, что затраты по уплате процентов по пролонгированным банковским кредитам нужно относить на себестоимость продукции. В соответствии с подп. "т" п. 2 раздела 1 "Положения о составе затрат
по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых
результатов, учитываемых при налогообложении прибыли", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года № Такая ставка установлена постановлением Верховного Совета Российской |
|
© 2000 |
|